【桥友360°】线上活动第83期 高鹏——关于知识产权及维权方法介绍

 

本期主题主要内容涉及知识产权的基础知识介绍和知识产权维权流程介绍,重点讲解专利和商标。...








高鹏

知识产权经理人 商标代理人 检索分析师 专利工程师

从事知识产权工作近7年,擅长企业知识产权战略的制定实施、结合市场和企业情况进行专利布局等,为近百家企业提供有关知识产权管理咨询、专利申请、专利分析预警、专利数据库等方面的服务,并在企业知识产权保护,专利交易和运营、企业知识产权投融资等方面具有丰富的知识产权工作经验。

桥主

轮值表:

轮值桥主 高鹏桥主雅号 二月鸟企业品牌 三聚阳光经典经典作品 京字一号案特邀嘉宾 张建纲节目时间 2015.8.13 20:00-22:00

第一部分:专利的基础知识

第二部分:商标的基础知识

第三部分:专利、商标的维权流程和维权方法

Part 1


一、专利基础知识




知识产权包括著作权及邻接权、工业产权等,专利权和商标权都属于工业产权。

什么是专利?

专利通常指的是专利权,是国家知识产权局按专利法的规定授予申请人在一定时间内对其公开的发明创造成果所享有的独占、使用和处分的权利。

专利权是一种财产权,是运用法律保护手段“跑马圈地”、独占现有市场、抢占潜在市场的有力武器。

可以简单理解为:技术公开换取法律保护。

注意:专利权不是在完成发明创造时自然产生的,而是需要申请人按照法律规定的手续进行申请,并经审查批准后才能获得的,也就是说,在中国,专利权只能由国务院专利行政部门批准、授予、颁发专利证并在《专利公报》上公告。

专利的三大特点:

独占性:对同一内容的发明创造,国家只授予一项专利权。被授予专利权的人(专利权人)享有独占权利,未经专利权人许可,任何单位或者个人都不得以生产经营为目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

独占性也是专利技术垄断的法律依据。

地域性:指一个国家或地区授予的专利权,仅在该国或地区有效,在其他国家和地区没有任何约束力。

时间性:指专利权有一定的期限。

我国规定的期限:发明——20年,实用新型——10年,外观设计——10年,均从申请日开始计算,专利权超过法定期限或因故提前失效,任何人可自由使用。

利用好公用公知的专利技术,是一笔很大的财富。

专利的种类:

发明——专利法所称的发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

特点是:发明的范围比较广,既包括有具体的物品、物质,也包括抽象的方法;既可以是发明人首创的,也可以是发明人在现有技术方案或解决方法的基础上,对现有产品或现有方法的改进,并且这种改进与现有技术相比,是非显而易见,要求其具有显著的进步。

实用新型——专利法所称的实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

特点是:实用新型的保护对象必须是具有一定的形状(空间形状和平面形状)的装置,而且该装置还必须在其构造或构造的结合方面,有新的技术方案支持,且能解决实际的技术问题。注重实用性,技术水平较发明要低一些。

外观设计——对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

专利申请的一般原则:

先申请原则——两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的专利权授予最先申请的人。鼓励尽可能早地提出专利申请。

优先权原则——申请人自其发明创造第一次提出专利申请之日起,在一定期限内,又就相同主题提出另一专利申请的,可享有优先权,即前一专利申请的申请日作为后一专利申请的优先权日。有外国优先权和本国优先权之分。

单一性原则—— 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型,属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。

如:一种产品及制造该产品的方法;一种产品及制造该产品的模具;两种必须配套才能使用的产品;属于总的技术构思下的几项技术上关联的产品或一种产品有不同的几个实施方案。

是否所有的发明创造都能授予专利权呢?

二、申请专利需要满足的前提条件

并非任何发明创造都能获得专利权,不授予专利权的发明创造,从各国专利法的规定来说,主要有以下3大类:

(1)科学理论、科学发现、智力活动的规则和方法、计算公式、管理方法等——这些抽象的发现不具备工业实用性,即不能用工业方法实现。

(2)违反公众利益和社会道德的发明

(3)某些特定的技术主体

那么能授予专利权的需要满足哪些实质条件呢?

专利权授予的实质条件:一项发明创造必须具备一定的条件才有可能获得专利权。

这些条件是:

(1)向专利局提出专利申请;

(2)符合新颖性、创造性和实用性的要求;

(3)发明主题属于可授予专利权的范围。

其中的第二条就是取得专利权的实质条件,也就是我们通常所说的专利的三性。下面介绍下专利三性,非常重要。

1.新颖性

是指一项发明是前所未有的。

新颖性要满足的标准:

时间标准:通常以申请日或优先权日作为确定新颖性的时间标准。只要在此之前没有与其相同的,就认为该发明具备新颖性。个别国家以发明日,如美国对本国人。

空间标准:大致有三种——世界新颖性、本国新颖性和混合新颖性。

我国采用混合新颖性的概念,即一项发明在申请日或优先权日之前在世界范围内未被公知,在国内未被公用。

专利法第二十二条第2款的规定:

公知——未在国内外出版物上公开发表过的技术内容。

公用——未在国内公开使用过的技术内容。

其他方式——未在国内以其他方式为公众所知的技术内容。

抵触申请——他人就同一发明。

新颖性的判断方法:单独对比原则。

具体的方法是:(1)技术领域、发明目的、解决方案和预期效果四者均相同的,不具备新颖性。(2)在同一技术主题中,具体概念的公开使一般概念的发明丧失新颖性。(3)新增加的内容不产生新的技术、功能不具备新颖性。(4)不需创造性劳动可直接推论出来。(5)简单变化,同一目的将孔改为缝隙。(6)组合发明、选择发明、应用发明均具有新颖性。

新颖性需要专利代理人或者技术人员进行检索。

2.创造性

申请专利的发明或实用新型与现有技术相比,具有本质上的差异,这种差异对本领域的普通技术人员来说是显而易见的。

专利法第二十二条第三款规定:“创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。”

进步——克服了现有技术的缺点和不足,也反映在发明的有益效果之中。

评价创造性时,必须把发明的技术解决方案与发明的目的和效果作为一个整体来考虑,将其与两份或两份以上的对比文件组合在一起进行评定。

下列几种情况通常认为不具有创造性

同一篇对比文件不同部分的技术内容的组合、一份对比文件的技术内容同公知的教科书或者标准字典的内容进行的组合、一份对比文件的技术内容同发明所属技术领域中的惯用手段进行的组合、两份对比文件,其中一份是明显参考另一份得出的,这样两份文件的组合。

普通技术人员的认定:有一定的实践经验,了解所属技术领域内全部已有的一般技术知识,对相邻技术领域的已有技术也有所了解,可承担完成本技术领域内提出的一般任务,但没有创造性的思想,不能从事创造性的工作,所能做的工作都是在显而易见的范围之内。

判断方法——几种辅助标准:

具备创造性的发明:

首创性发明——提出全新的技术解决方案,开辟新的技术领域,如电灯、电话、塑料、激光等;

解决某个技术领域的难题;

取得预料不到的技术效果;克服了技术偏见。

关于组合、选择和应用发明:

组合发明——新技术加已有技术;两项或两项以上的已有技术组合,产生新的功能,取得更优越的效果,如发动机、离合器、传动机构组合成汽车。已有技术组合,继续完成各自的功能,总的技术效果是各部分效果的总和,是简单的叠加,不具备创造性,如橡皮头铅笔。

选择发明——如温度范围内的某一温度或小范围效果明显超过预期的效果。

应用发明——也称转用发明,某一技术领域的已有技术应用于另一领域,产生新的功能,获得预料不到的效果。相距很远的领域之间的技术转用,通常被认为有创造性。如内窥镜技术用于了解树木生长和病虫害。

构成要素变更的发明——形状、尺寸、比例、位置,如灯丝。

3.实用性

能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。

产品——必须能够以工业方式加以制造;

方法——必须能够以工业方式加以实施、应用。

这就是可实施性和再现性。如桥梁设计方案与桥梁的构件是不同的。

脱离社会需要、严重浪费能源或资源、降低产品性能或效益的发明均被认为无实用性。但实用性与是否已经实施无关。

举个例子

三聚氰胺

化工原料,能够制作生产,满足实用性。不过添加到乳制品中,属于新用途,有创造性。但是违反公众利益和社会道德的三聚氰胺用于牛奶饮品的发明一定不会被授权。

、专利申请的程序

以发明为例说明专利的申请和审批流程:

申请的提出——可以自行,也可以委托专利代理机构办理(必不可少的4种文件:请求书、说明书、说明书摘要和权利要求书);

申请的受理——符合要求的,受理并立案,确定申请日和申请号(申请日须注意),申请日起2个月内交纳申请费。

初步审查——不符合规定的申请案,通知在指定期限内修改或补正。
申请案的公布——也叫早期公开,以专利公报和专利说明书的形式向全世界公开通报,保密的除外。

实质审查的提出——提出申请的同时或自申请日起3年内,提交请求书,缴纳请求费。

实质审查——三性的审查,审查意见通知书的答复。

授予专利权——收到通知之日起2个月内办理登记手续:缴纳有关费用。



浅蓝色是专利申请的审查流程,浅紫色为产生的中间文件

对一项新的发明创造是否应提出专利申请需要考虑的问题:

判断发明创造是否具有专利性——三性,是否属于专利法禁止授予专利权的范围

专利申请的实际操作要点——进行市场预测;考虑发明的内容是否易于被仿造;考虑发明的内容是否易于以“技术秘密”的方法获得保护;确定对发明的保护形式。

选择专利申请的类型——有形产品:可以申请发明或者实用新型;方法:只能申请发明;无形产品:只能申请发明;外观:可以申请外观设计专利。

专利申请前的检索——这是最花时间的工作,也是最困难的工作,重点是专利文献,主要是判断专利的新颖性。检索最好由发明人本人进行,因为发明人对发明主题最为了解。

申请专利所需要准备的技术资料——包括文字资料和图纸资料;

文字资料:本发明的技术现状,目前的水平和存在的问题(背景技术);本发明所解决的技术问题是什么;本发明解决技术问题的具体技术方案(产品结构的改进,方法的改变等等);本发明相对于现有技术,有哪些有益的技术效果(直接、间接、技术,经济、环境等)图纸资料:产品结构图(最好是CAD图的电子文档)和方法流程图。

看到大家都关系一个idea能否申请专利的问题。idea在专利的角度来解释叫构思。从理论上讲,构思可以申请专利,实际中也完全有可能授权。申请专利中,构思一定也是基于一定背景产生的。比如,我们对汽车飞起来这个进行构思,飞机,鸟,热气球等背景。变形金刚。有了这些背景,我们就可以构思出能飞的汽车。如加上翅膀和喷气式i引擎等,是可以预测到能飞的。这个是可以申请专利的。
Part 2
商标的基础知识

一、商标的含义

商标(trademark),是指能够将不同的经营者所提供的商品或者服务区别开来,并可为视觉所感知的显著标记。商标分为45大类。1-34类属于商品商标。35-45类属于服务商标。

二、商标的功能

1.识别来源 2.品质保证

3.广告宣传 4.竞争功能
5.区别功能 6.展示企业形象及理念

三、商标的种类

1.根据商标的保护客体:商品商标和服务商标

2.按商标的构成:文字商标、图形商标、记号商标、组合商标、立体商标、全息商标、音响商标、气味商标

3.按商标的用途:制造商标、销售商标、证明商标、保证商标、等级商标、备用商标

4.按商标的使用者分类:个体商标、共有商标、集体商标

5.按商标的表现状态:静态商标、动态商标

6按商标的特殊性质:驰名商标、著名商标、知名商标、公众熟知商标、联合商标、防御商标

7.按商标的注册状况:注册商标、未注册商标

8.按商标所有人的国籍分:本国商标、外国商标

商标分类很多,不过有些商标是不能注册的

《商标法》第8条规定了以下几种禁止用作商标的文字、图形:
1.同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的文字、图形;
2.同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的文字、图形;
3.同政府间国际组织的旗帜、徽记、名称相同或者近似的文字、图形;
4.同“红十字”、“红新月”的标志、名称相同或者近似的文字、图形;
5.本商品的通用名称和图形;

6.直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的文字和图形;
7.带有民族歧视性的文字、图形;
8.夸大宣传并带有欺骗的文字、图形;
9.有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的文字、图形;
10.县级以上行政区划的地名或公众知晓的外国地名。上述地名不得作为商标使用,但是地名有其他含义的除外,已经注册的使用地名的商标继续有效。

四、商标权的保护

1.定义
商标权:是指商标所有人对法律确认并给予保护的商标所享有的权利。
商标权的保护:是指国家运用法律手段制止、制裁一切商标侵权行为,以保护商标注册人对其注册商标享有的专用权。

2.商标权的主要特征

(1)专有性
商标权的专有性又称为独占性或垄断性,是指注册商标所有人对其注册商标享有专有使用权,其他任何单位及个人非经注册商标所有人的许可,不得使用该注册商标。

(2)时间性
商标权的时间性也称法定时间性,是指商标权为一种有期限的权利,在有效期限内才受法律保护,超过有效期限,商标权即终止,不再受法律保护。 10年为一个续展期。

(3)地域性
商标权具有严格的地域性,这是由商标权的国内法性质所决定的。

3.商标权的内容

(1)专用权
专用权是指商标权主体对其注册商标依法享有的自己在指定商品或服务项目上独占使用的权利。注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

(2)许可权
许可权是指商标权人可以通过签订商标使用许可合同许可他人使用其注册商标的权利。

(3)转让权
商标转让权,是指商标权人依法享有的将其注册商标依法定程序和条件,转让给他人的权利。

(4)标示权
商标注册人使用注册商标,有权标明“注册商标”字样或者注册标记。在商品上不便标明的,可以在商品包装或者说明书以及其他附着物上标明。

(5)续展权
续展权是指商标权人在其注册商标有效期届满时,依法享有申请续展注册,从而延长其注册商标保护期的权利。

重要:注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算。注册商标有效期满,需要继续使用的,应当在期满前6个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的,可以给予6个月的宽展期。每次续展注册的有效期为10年,自该商标上一届有效期满次日起计算。宽展期满仍未提出申请的,注销其注册商标。

(6)禁止权
商标禁止权是商标权人依法享有的禁止他人不经过自己的许可而使用注册商标和与之相近似的商标的权利。

4.商标权的取得

1)商标注册申请的原则

自愿注册原则。商标使用人可自行决定其使用的商标是否申请注册。

先申请原则。申请在先原则又称注册在先原则,是指两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,申请在先的商标,其申请人可获得商标专用权,在后的商标注册申请予以驳回。如果是同一天申请,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告;

注意:同日使用或均未使用的,申请人之间可以协商解决,协商不成的,由各申请人抽签决定。因此,商标申请要及早规划。

2)商标权取得的条件
实质性条件——申请注册的商标,应当有显著特征,并不得与他人在先取得的权利相冲突。程序条件——要取得商标专用权,必须经过国家商标主管机关核准注册。举两个例子



百度一下

这个标志我们发现很多广告上都在用,很多都是百度一下了解更多。那么为什么百度一下注册商标被驳回了呢?因为这个商标百度使用中,是作为一个口号来宣传的,没有标注TM 标志,现在作为了一个公众的符号。因此都可以使用。

解百纳商标

最后的结果是长城等几个红酒上都可以免费使用。就是因为被宣传成了一个类似公众符号当然,这样的例子很多,如景德镇,现在只要是景德镇出来的瓷器,都可以印上景德镇。

怎么注册商标呢?



具体的流程图

从图上可以看出,商标申请只是第一步,后面有驳回复审,商标异议及商标无效等程序。目前很多免费注册商标的网站,建议注册前一定要请专业人员检索,这样可以预判下授权的前景,可以避免后期复审无效的程序的费用产生。免费网站都是前期免费,后期收费的模式。
Part 3
专利、商标的维权流程和方法

1.专利维权流程和方法

专利侵权:

侵犯发明或者实用新型专利权的行为

未经专利权人许可,为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品(绝对保护)。未经专利权人许可,为生产经营目的使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

侵犯外观设计专利权的行为

未经专利权人许可,为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品 。专利侵权行为的构成要件:

专利有效
– 未经权利人许可
– 为生产经营目的
– 实施了制造、使用、许诺销售、销售和进口等行为
– 专利产品、专利方法:落入专利保护范围
– 故意或者过失?
– 制造:指利用机械或手工方式作出产品。不一定是批量生产。不论是否进行了销售。
– 使用:专利产品按照其技术功能得到了应用。
– 销售:销售的是未经许可的专利产品。如果不知道是未经许可的,可免除赔偿责任。
– 进口:将专利产品运进国内。如何维权呢?

三种方式维权,专利权人可以通过协商、请求管理专利工作的部门处理、向人民法院起诉三种方式维权。专利侵权赔偿标准:

《专利法》
第六十五条 侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。专利侵权诉讼过程中一些问题的简要介绍:

两个方面——侵权方和被侵权方

侵权方——所要注意的问题是在收到起诉书后的15天内(答辩期限)一般要向专利复审委员会提出无效宣告请求

被侵权方——准备证据,如对于一种新产品的加工方法,因提供该产品是新产品的证据,可以将举证责任转移。

专利侵权维权是一个复杂的过程,建议引入律师或专利代理人。如何获得较大的专利维权利益?

一、

通常情况下,经济越发达地方判赔越高,省会城市比非省会城市判赔高,案件数量比较多的法院判赔高,案件审理水平高的法院判赔高,重判决轻调解的法院判赔金额高。可以通过知识产权司法裁判网查询和比较不同法院的同期同类案件的判决金额,或通过专业律师长期经验来参考选择管辖法院以便获得比较高的赔偿金额。

二、避开“客场法院”作战

三、“多点开花”取证
若侵权产品在多个地域、多种渠道、多种方式进行销售或使用,那么建议可以在不同区域,不同的销售渠道做一些有代表性的公证取证,比如相同数量的公证书,在不同省份取证比同一个省效果更佳,大的经销市场或专业市场混合小的市场组合取证比单一取证效果更佳。

四、多项专利不同战场出击
若一个产品同时侵犯原告多项专利权的,若在同一个法院,容易造成法院“审案疲劳”,法院在避免重复赔偿原则下会分散每个案件的判赔金额,此时可以考虑在不同法院分开起诉。

五、提供高金额判决先例引导
若有相同案件在其他法院已经在先判决,尽量提供数额较高的在先判决作为参考,比较低的判决金额的在先判决书尽量不要提供,以免法院直接按照低的金额判决,因为通常情况低的判决方式对于承办法官更“保险”。专利维权流程:



2.商标维权的流程

商标侵权:
行为人未经商标权人许可,在相同或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标,或者其他干涉、妨碍商标权人使用其注册商标,损害商标权人合法权益的行为。

商标侵权形态:

1、未经注册商标所有人许可,在同一种或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;

2、销售明知是假冒注册商标的商品的;

3、伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;

4、经销明知或者应知是侵犯他人注册商标专用权商品的;

5、在同一种或类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的文字、图形作为商品名称或者商品装潢使用并足以造成误认的;

6、故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿的便利条件的;

7、将与他人驰名商标相同或近似的的商标使用在非类似的商品上且会暗示该商品与驰名商标注册人存在某种联系,从而可能使驰名商标注册人的权益受到损害的;

8、自驰名商标认定之日起,他人与该驰名商标相同或者近似的文字作为企业名称的一部分使用且可能引起公众误认的。

9、给他人的注册商标专用权造成其他损害的的;

商标侵权的责任
民事责任:停止侵害、赔偿损失、消除影响
行政责任:行政处罚
刑事责任:刑事处罚

商标侵权打假的受理机关:

1、县级以上工商行政管理局,一般受案科室有商标科、12315打假办、经济检查大队。
2、中级以上人民法院,一般由告申庭受理。





法院系统商标侵权诉讼的一般程序

近似商标的判断标准:
1、读音、字形、含义上的不同;
2、视觉效果、整体外观上的区别;
3、不足以令国内消费者产生混淆;
4、主观判断为准。

1、将他人的组合商标中的一部分拿来自己使用在类似商品上,肯定构成侵权;

2、自己使用在类似商品上的商标与他人的商标在字形上极其近似,肯定构成侵权;

3、同音不同字的,如字形不同,则不构成侵权;

4、对驰名商标的近似问题的尺度严于普通商标;

5、商标虽然注册了,但在使用中改变了形体或结合起来使用,可能构成对他人注册商标的侵权。

桥友互动

薛勍

如何确认职务发明和非职务发明?

高鹏

职务发明是指企业、事业单位、社会团体、国家机关的工作人员执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造。

(1)发明人在本职工作中完成的发明创造;

(2)履行本单位交付的与本职工作无关的任务时所完成的发明创造;

(3)主要利用本单位的物质条件(包括资金、设备、零部件、原材料或者不向外公开的技术资料等)完成的发明创造;

(4)退职、退休或者调动工作一年内作出的与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造。上述情况以外作出的发明创造是非职务发明创造。如果公司与个人之间有约定的,从其约定。

怎样使用专利不侵权?
从严格的意义上来说,未经他人许可而使用他人的专利的行为均属于侵权行为。但以下几种情况除外:

1、经专利权人同意而许可使用;
2、使用专利权人已经放弃或到期的专利;
3、通过法律手段宣告专利权无效;
4、经过对专利权人主张的权利的研究,对技术方案作出了实质性的改进。

薛勍

如果公司与个人没有约定,如何认定为职务发明?

高鹏

(1)发明人在本职工作中完成的发明创造;

(2)履行本单位交付的与本职工作无关的任务时所完成的发明创造;

(3)主要利用本单位的物质条件(包括资金、设备、零部件、原材料或者不向外公开的技术资料等)完成的发明创造;

(4)退职、退休或者调动工作一年内作出的与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造。满足以上4条任意一条都算职务发明。

怎样才能保护自己的发明创造?

1、专利先行:

这里需要做的工作包括开发前就要对相关的专利产品作深入的研究,从一开始就明确的知道我们开发的产品或方法与已有技术的区别特征和区别效果,从而在初期就能作好申请专利所需要的材料准备;

而在开发的过程中,如果技术方案已经形成,并且已经可以客观地推论出所取得的技术效果,这时候不应该再等待方案正式实施,而应早日进行专利的申请工作。

2、全方位保护:

在明确技术方案的前提下,可以选择从多个角度、多种专利的方式来进行保护,如一台大的设备或系统,我们可以选择保护整个系统,也可以选择保护构成系统的具有创新点的单独的产品甚至机构和部件,可以通过三种专利的形式一起来进行全范围的保护。

王珏:再问个具体问题:有人说商标图案中含文字不容易被驳回,也有人说商标图案中含文字更容易被驳回。哪个有道理?

高鹏:商标审查中一般先判断近似的是文字,然后是字母,最后是图案。如果分开申请都能取得权利,组合使用后也会具有商标的权利。商标分为注册商标和非注册商标。一些老字号都是知名度够了,申请了驰名商标的。因此,商标使用中,一定要注意保留使用证据。在先使用的证据可以作为诉讼的证据。




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